Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Элементы договора хранения

Читайте также:
  1. A) хранения информации.
  2. d-элементы IV группы
  3. d-элементы V группы
  4. I.II. ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
  5. II. Основные элементы денежной системы.
  6. III. Составные элементы генерального бюджета.
  7. s-, p-Элементы, переходные элементы
  8. XXV. Хранение ручной клади пассажиров и вещей иных лиц в камерах хранения на железнодорожных станциях и на железнодорожных вокзалах
  9. А) применяются правила международного договора
  10. Архитектура. Новые архитектурные элементы. Свод, Арка. Развитие реалистического отражения мира.

Стороныв договоре хранения – хранитель и поклажедатель. В качестве хранителей могут выступать физические и юридические лица при необходимости, имеющие лицензию (осуществление отдельных видов банковских операций и т. д.). Поклажедателями могут быть и физические и юридические лица.

Предмет договора хранения. Предмет договора хранения следует отличать от того объекта, по поводу которого заключается договор хранения. Если исходить из прочно утвердившегося в доктрине положения о том, что основанием деления договоров является их направленность на достижение определенного правового результата, то следует признать, что предметом договора хранения являются услуги по хранению. Такая точка зрения получила широкое распространение в юридической литературе. Объектом же договора хранения, безусловно, являются вещи.

На хранение могут передаваться как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, определенные родовыми признаками.

Срокв договоре хранения. Срок хранения определяется договором. По смыслу п. 2 ст. 779 ГК договор хранения может быть заключен как с указанием определенного срока, так и без указания срока. В этом последнем случае срок хранения определяется моментом востребования.

Форма договора хранения. Письменная форма применяется в случаях, указанных в ст. 162 ГК. В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 777 ГК для договора хранения между гражданами (п.п. 2 ч. 1 ст. 162 ГК) соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины.

Статья 777 ГК устанавливает характерные особенности в отношении формы договора хранения. Так, договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

При чрезвычайном хранении, когда вещь передается в особых, чрезвычайных обстоятельствах (пожар, стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т.п.) передача вещи может доказываться свидетельскими показаниями.

Согласно п. 2 ст. 777 ГК простая письменная форма договора хранения считается соблюденной в тех случаях, когда принятие вещи на хранение удостоверяется: сохранной распиской, квитанцией, свидетельством или иным документом, подписанным хранителем; номерным жетоном (номером), иным знаком, удостоверяющим прием вещей на хранение, если только такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законодательством либо является обычной для данного вида хранения.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 777 ГК).

Ценав возмездном договоре хранения определяется стоимостью услуг по хранению вещей. Если иное не предусмотрено договором хранения, хранителю возмещаются расходы на хранение, которые включаются в причитающееся хранителю вознаграждение. Порядок выплаты вознаграждения определяется правилами статьи 786 ГК.

Содержание договора хранения

Обязанности хранителя:

− принять вещь на хранение (в консенсуальном договоре);

− хранить вещь в течение обусловленного договором срока;

− обеспечить сохранность переданной на хранение вещи с обеспечением мер предусмотренных договором хранения, а при отсутствии условий об этом в договоре, принять меры, соответствующие существу обязательства и свойствам вещи;

− обеспечить без оговорок сохранность вещи посредством мер, когда их обязательность предусмотрена законодательством или в установленном им порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.);

− обеспечить равнозначную, такую же как и при хранении собственных вещей заботу о принятой на хранение вещи при безвозмездном хранении;

− не пользоваться вещью без согласия поклажедателя или пользоваться лишь тогда, когда это необходимо для обеспечения сохранности вещи и не противоречит договору;

− возвратить поклажедателю ту самую вещь, которая была передана на хранение, если только договором не было предусмотрено хранение с обезличением, возвратить вещь со всеми плодами и доходами, полученными за время хранения вещи.

Права хранителя:

− потребовать от поклажедателя взять вещь досрочно, если это предусмотрено законодательством или договором;

− при просрочке уплаты вознаграждения более чем на половину периода оплаты отказаться от договора;

− если создается опасность утраты, недостачи или повреждения вещи, изменить способ, место, иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя;

− если возникла реальная угроза порчи вещи или порча уже произошла, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить сохранность вещи, а своевременного принятия мер со стороны поклажедателя ожидать нельзя – продать вещь или ее часть по цене, сложившейся в месте хранения;

− в случае, если на хранение переданы опасные по своей природе вещи (легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и т.п.) без предупреждения об этом хранителя, хранитель вправе их обезвредить или уничтожить в любое время без возмещения поклажедателю убытков (при профессиональном хранении это правило применяется если опасные по своей природе вещи были переданы на хранение под неправильным наименованием, а наружный осмотр не мог подтвердить их опасные свойства).

Обязанности поклажедателя:

− передать вещь на хранение в предусмотренный договором срок (консенсуальный договор);

− предупредить хранителя о свойствах и особенностях вещей, тогда когда отсутствие такой информации может повлиять на сохранность вещи;

− выплатить хранителю вознаграждение за хранение, если иное не предусмотрено законодательством или договором по окончании хранения или в периоды определенные договором (при прекращении хранения досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, последний утрачивает право на вознаграждение);

− при безвозмездном хранении возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение, если иное не предусмотрено законодательством или договором;

− взять вещь обратно по истечении срока хранения или срока предоставленного хранителем для обратного получения вещи;

− возместить хранителю убытки, причиненные свойствами вещи, если хранитель не знал и не должен был знать об этих свойствах вещи.

Право поклажедателя: потребовать возврата вещи обратно, до истечения срока ее хранения (ст. 794 ГК).

Ответственность по договору хранения

Ответственность хранителя. В силу правил гл. 25 ГК, в том числе ст. 364 в случае отказа от принятия вещи на хранение хранитель возмещает возникшие в связи с этим у поклажедателя убытки. Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. При профессиональном хранении от такой ответственности освобождает непреодолимая сила, свойства вещи о которых хранитель не знал и не должен был знать, но которые стали причиной утраты, недостачи, повреждения либо если эти последствия – результат умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Если эти последствия наступили после наступления обязанности поклажедателя взять вещь обратно хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

Размер ответственности хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещи зависит от того, безвозмездный или возмездный договор хранения. В безвозмездном договоре за утрату и недостачу вещи ответственность наступает в размере стоимости этой вещи, а при повреждении вещи – в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость. Если хранение осуществлялось возмездно, хранитель отвечает за причиненные убытки в полном объеме в соответствии со ст. 14 ГК.

В случае, если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законодательством или договором хранения (п. 3 ст. 792 ГК).

Ответственность поклажедателя. В случае если вещь не передана на хранение в определенный договором срок поклажедатель возмещает убытки, возникшие в связи с этим у хранителя, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Однако поклажедатель освобождается от этой ответственности при условии, что заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок (ч. 2 п. 1 ст. 778 ГК). За несвоевременную выплату вознаграждения в возмездном договоре хранения или суммы расходов на содержание вещей наступает ответственность по правилам ст. 366 ГК. Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, возникшие из-за свойств вещи, если хранитель не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Отдельные / специальные виды хранения:

Хранение на товарном складе. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (п. 1 ст. 797 ГК).

Отношения складского хранения помимо общих положений о хранении (§ 1 гл. 47 ГК) регулируются законодательством о складских документах.

Договор складского хранения используется в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Особенности договора складского хранения:

1. По смыслу ст. 797 ГК хранителем может быть коммерческая организация, а в качестве поклажедателя выступают коммерческая организация, индивидуальный предприниматель. Нельзя исключить возможность участия в договоре в качестве поклажедателя и некоммерческой организации.

2. На хранение передаются исключительно товары. Сама деятельность товарных складов рассчитана на коммерчески оборот товаров, которые предназначены для использования их в предпринимательской деятельности, а не для личного, семейного или домашнего потребления.

3. В силу правил ст. 798 ГК договор складского хранения, заключаемый складом общего пользования, является публичным договором (ст. 396 ГК).

4. Принятие товара на хранение обременяет хранителя обязанностью за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество, а также внешнее состояние. Кроме этого, хранитель должен обеспечить такие условия хранения, которые бы позволили периодически осматривать товары или их образцы (если хранение осуществляется с обезличением), брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.

5. Хранение на товарном складе предоставляет хранителю право принимать все те меры, которые по его усмотрению необходимы для обеспечения сохранности товаров. Однако п. 1 ст. 800 ГК возлагает на него обязанность уведомить поклажедателя о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором складского хранения.

6. При возвращении товара каждая из сторон договора вправе потребовать осмотра товара с целью определения его количества и состояния качества. При отсутствии такого осмотра заявление о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, – в течение трех дней по его получении (п. 2 ст. 801 ГК).

7. Наличие договорных отношений, а с другой стороны принятие товаров на хранение подтверждается складскими документами: а) двойным складским свидетельством; б) простым складским свидетельством; в) складской квитанцией.

Двойное складское свидетельство и простое складское свидетельство – это ценные бумаги. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – складского свидетельства и залогового свидетельства, которые могут быть отделены одно от другого, сохраняя при этом свое значение. Двойное складское свидетельство относится к числу именных ценных бумаг. В отличие от него простое складское свидетельство – это ценная бумага на предъявителя. Передача прав по простому складскому свидетельству осуществляется посредством его вручения новому держателю. Складские свидетельства должны содержать сведения в соответствии с требованиями статей 803, 807 ГК.

Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем соответствующего свидетельства (п. 4 ст. 802 ГК).

Складское и залоговое свидетельства дают их держателю определенные ст. 804 ГК права: а) держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжаться хранящимся на складе товаром в полном объеме; б) держатель одного лишь складского свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству; в) держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему.

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться по передаточной надписи (индоссаменту), как вместе, так и порознь.

Характерная особенность при складском хранении состоит в том, что товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельства в обмен на оба этих свидетельства. Таким образом, товар, находящийся на товарном складе обеспечивает ликвидность двойного складского свидетельства и его оборотоспособность. С другой стороны, посредством двойного складского свидетельства могут осуществляться расчеты при осуществлении предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 2 ст. 806 ГК держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству. Выдача товарным складом товара в обмен на одно лишь складское свидетельство и без внесения суммы долга по залоговому свидетельству возлагает на склад ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы.

Держатель складского и залогового свидетельств, вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товары, оставшиеся на складе (п. 4 ст. 806 ГК).

Хранение в ломбарде основано на кредитовании под залог переданных на хранение вещей. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (ст. 396 ГК). Договор оформляется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции.

Договор хранения в ломбарде вещей отличается заданностью субъектного состава. В качестве хранителя выступает специализирующаяся на ломбардных операциях организация, а поклажедателем может быть лишь гражданин.

Сдаваемая на хранение вещь подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, устанавливаемыми в торговле в момент и в месте принятия вещей на хранение.

Вещи, переданные на хранение, должны быть застрахованы ломбардом и за его счет в полной сумме произведенной оценки.

Срок хранения устанавливается соглашением сторон и если вещь не востребована поклажедателем, ломбард обязан хранить ее и за пределами установленного срока, но не более чем два месяца. При этом взимается плата, предусмотренная договором хранения. По истечении двух месяцев невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном п. 5 ст. 339 ГК с вычетом из вырученной от продажи суммы платы за хранение вещи и иных причитающихся ломбарду платежей. Оставшаяся сумма возвращается поклажедателю.

Хранение ценностей в банке. По договору банковского хранения одна сторона (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить переданные ей другой стороной (поклажедателем) документы и ценности и возвратить их поклажедателю в сохранности (ч. 1 ст. 278 Банковского кодекса).

Помимо Гражданского кодекса отношения банковского хранения регулируются гл. 26 Банковского кодекса и иным банковским законодательством.

На хранение могут передаваться ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, документы, иные драгоценные вещи и ценности.

В качестве хранителя выступают банки и небанковские кредитно-финансовые организации. В соответствии со ст. 14 БК хранение драгоценных металлов и драгоценных камней, предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей относится к числу банковских операций. Особенности регулирования банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями устанавливаются специальным законодательством.

Поклажедателями могут быть физические и юридические лица (ст. 14 БК).

Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа. Этот же документ является основанием для выдачи поклажедателю предметов банковского хранения.

Виды банковского хранения установлены статьей 281 БК: а) закрытое банковское хранение; б) сейфовое банковское хранение; в) открытое банковское хранение.

При закрытом банковском хранении поклажедатель передает предметы банковского хранения в индивидуальный банковский сейф, ячейку сейфа или изолированное помещения в банке. Хранитель обеспечивает поклажедателю возможность помещения предметов банковского хранения в индивидуальный банковский сейф и изъятия их из него вне чьего-либо контроля, в том числе и контроля со стороны хранителя.

Общие положения о хранении ценностей в индивидуальном банковском сейфе содержатся в ст. 812 ГК. Порядок помещения (изъятия) предметов банковского хранения в индивидуальный банковский сейф устанавливается законодательством.

При сейфовом банковском хранении хранение предметов банковского хранения осуществляется с предоставлением поклажедателю охраняемого хранителем индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке, небанковской кредитно-финансовой организации). Хранитель осуществляет контроль за помещением поклажедателем предметов банковского хранения в индивидуальный банковский сейф и изъятием их из него.

Открытое банковское хранение – вид банковского хранения, при котором хранитель обязуется хранить предметы банковского хранения поклажедателя, а по истечении срока договора банковского хранения возвратить их в неизменном виде.

При открытом банковском хранении предметы банковского хранения разных поклажедателей хранятся раздельно, без опечатывания, с указанием имени каждого поклажедателя.

К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка или небанковской кредитно-финансовой организации за содержимое сейфа применяются правила Гражданского кодекса (глава 34) и иных актов законодательства о договоре аренды.

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций является публичным договором (ст. 396 ГК). Особенности данных правоотношений в том, что камеры хранения транспортных организаций обязаны принимать на хранение вещи, а не только багаж, т.е. поклажедателем могут быть как пассажиры, так и другие граждане независимо от наличия у них проездных документов.

Подтверждением принятия вещи на хранение в камеру хранения (кроме автоматических камер) является специальная квитанция или номерной жетон. При утере квитанции или номерного жетона сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.

Транспортными уставами и кодексами могут устанавливаться специальные требования, касающиеся порядка приема и хранения вещей. Так, общие положения о хранении в железнодорожных камерах определены п. 93 Устава железнодорожного транспорта общего пользования.

Срок хранения вещей в камерах хранения определяется актами республиканских органов государственного управления, изданными в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 738 ГК («Общие положения о перевозке»), если соглашением сторон не установлен более длительный срок. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней. По истечении этого срока невостребованные вещи могут быть проданы по правилам, установленным п. 2 ст. 789 ГК.

Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требований об их возмещении (п. 4 ст. 813 ГК).

Правила ст. 813 ГК не регулируют отношения по хранению в автоматических камерах хранения. Временное пользование автоматической камерой хранения указывает на арендный характер этих правоотношений.

Хранение в гардеробах организаций. Для хранения верхней одежды, головных уборов и иныхподобных вещей предназначаются специально оборудованные места. Особенностью данного хранения является то, что на хранение сдаются не вещи вообще, а вещи, необходимость хранения которых вызвана в связи с посещением определенной организации, как ее работниками, так и иными гражданами.

Хранение в гардеробах предполагается безвозмездным, если только вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещей на хранение (п. 1 ст. 814 ГК).

Как при возмездном, так и при безвозмездном хранении хранитель обязан принять для обеспечения сохранности сданной в гардероб вещи все меры, предусмотренные п.п. 1 и 2 ст. 781 ГК.

Правила ст. 814 ГК применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и средствах транспорта (п. 2 ст. 814 ГК).

Хранение в гостинице. Расположение гражданина в гостинице предполагает и внесение им в гостиницу вещей. Как хранитель вещей гостиница отвечает без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем), за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей (п. 1 ст. 815 ГК).

Внесенной в гостиницу считается вещь, которая была вверена работникам гостиницы, а также вещь, помещенная в гостиничном номере или же ином предназначенном для этого месте.

В случае принятия на хранение денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей, в том числе и тогда, когда они были помещены в предоставленный гостиницей индивидуальный сейф, расположенный в номере постояльца или в ином помещении гостиницы гостиница отвечает за их утрату. При этом, гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если только докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу, без ведома самого постояльца, был невозможен или же стал возможен вследствие непреодолимой силы. Кроме того, гостиница освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение вещей постояльца, если они произошли по вине самого постояльца.

Гостиница освобождается от ответственности и в том случае, если постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей промедлит с заявлением об этом гостинице.

Правила ст. 815 ГК применяются в отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.

Хранение вещей, являющихся предметом секвестра. На хранение передается вещь являющаяся предметом спора о праве на вещь. Предполагается, что передача вещи являющейся предметом спора позволит сохранить ее за тем, которому данная вещь должна принадлежать. Секвестр может быть основан на договоре спорящих сторон (договорной секвестр), а также на решении суда о передаче вещи на хранение (судебный секвестр).

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если законодательством не установлено иное (ч. 2 п. 2 ст. 816 ГК).

На хранение могут передаваться как движимые, так и недвижимые вещи.

Предполагается возмездность договора о секвестре, если только договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Институт страхования хорошо известен отечественному праву. Считается, что изначально страхование возникло в силу необходимости обеспечить имущественные интересы при перевозке товаров по морю. Не случайно, к концу XIX в. наиболее развитым было именно морское страхование.

Всякое имущественное право может сделаться жертвой несчастного случая, конечно, во вред его субъекту на основании положения: casumsentitdominus. Но для субъекта права, разумеется, может быть слишком тяжело внезапно, по какому-либо несчастному случаю лишиться своего права: одно такое событие может лишить лицо значительной части его достояния или даже ввергнуть в полную нищету. Естественно поэтому, что люди стали придумывать средства, как бы обеспечить себя от внезапного, решительного удара судьбы.

Механизм страхования строится на основе консолидации вкладов лиц, желающих обезопасить себя от неблагоприятных последствий. Такие вклады образуют собой денежный фонд (страховой фонд) посредством которого минимизируются последствия. Именно то обстоятельство, что какое-либо событие может наступить не только относительно конкретного лица, а в отношении неопределенного круга лиц позволяет консолидировать их денежные вклады. В действительности же, наступление определенного события происходит, как правило, относительно какого то конкретного лица (лиц), но не в отношении сразу всех вкладчиков. Таким образом, компенсационные возможности страхового фонда не вызывают сомнений.

Не вызывает сомнений экономическое значение страхования. Без страхования, охватывающего все более широкий круг страховых рисков, современное общество немыслимо. Предпринимательство неизбежно связано с риском, без страхования которого произошел бы спад активности финансово-промышленных кругов. А это, в свою очередь, привело бы к свертыванию производства, сокращению рабочих мест, снижению покупательной способности населения и многим другим, крайне нежелательным социально-экономическим и политическим последствиям.

Таким образом, страхование представляет собой систему отношений, возникающих в связи с защитой допускаемых интересов физических и юридических лиц, основанную на внесении ими денежных взносов (страховых взносов) образующих страховой фонд, из средств которого при наступлении определенного события (страхового случая) выплачиваются страховые суммы.

Характерная особенность правоотношений страхования состоит в их сложной правовой природе. Данные отношения аккумулируют в себе частно-правовые и публично-правовые начала. В наибольшей степени публично-правовой характер правоотношений страхования проявляется в сфере организации страхования: создание и деятельность страховых организаций, создание и распределение страхового фонда, осуществление надзора в области страхования и т.д.

Страхование представляет собой важное звено финансовой системы. Как финансовый институт страхование представляет собой однородные, взаимосвязанные по формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств экономические отношения. Такие отношения регулируются нормами финансового права.

Отношения страхования, основанные на договоре, регулируются нормами гражданского права. Вместе с тем, договор страхования как гражданско-правовая форма не закрыт для публично-правовых начал, а напротив, совершается при их активном воздействии. Так, возможность выступать в договоре страхования в качестве страховщика предполагает необходимость выполнения государственно-властных предписаний, касающихся порядка создания и деятельности страховых организаций.

Источники правового регулирования. Источники правового регулирования страхования могут быть разделены понескольким группам:

1. Кодифицированные законы. В эту группу, прежде всего, входит Гражданский кодекс, содержащий гл. 48 «Страхование». Помимо ГК в эту группу входят и иные кодифицированные акты, например, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс и др.

Кодифицированный акт, который бы специально регулировал отношения страхования, в Республике Беларусь отсутствует.

2. Некодифицированные законы, содержащие отдельные нормы о страховании, например, Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», Закон «О статусе военнослужащих», Закон «О прокуратуре» и др.

3. Правила, положения, инструкции по отдельным видам страхования.

4. Нормативные правовые акты, определяющие размер страховых тарифов и страховых взносов по обязательному страхованию.

5. Договор страхования.

Классификация страхования. Потребность в классификации страхования вызвана необходимостью обеспечить системность, последовательность и упорядоченность данных отношений, эффективность их правового регулирования.

Классификация позволяет формализовать информацию о страховании, которое охватывает различные объекты и субъекты страховой ответственности, различные формы организации деятельности, разнообразные риски, а также упорядочить разнообразные страховые отношения и создать единую и взаимосвязанную структуру.

Классификация страхования представляет собой научную систему деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли, виды, звенья, которые располагаются так, что каждое последующее звено является частью предыдущего.

Формы страхования: обязательное и добровольное. Обязательное страхование возникает в силу предписаний законодательных актов. При добровольном страховании его необходимость и обязательность для себя устанавливает сам субъект.

Обязательное страхование можно подразделить на собственно обязательное страхование и обязательное государственное страхование. Когда в целях обеспечения социальных интересов граждан и государства законодательством устанавливается обязательное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий говорят об обязательном государственном страховании, во всех иных случаях об обязательном страховании (собственно обязательном страховании).

Виды страхования. В зависимости от объекта страхование можно условно разделить на имущественное, личное и страхование ответственности. Условность такой классификации определяется тем обстоятельством, что в отношениях страхования независимо от того – что является объектом страхования, в той или иной степени присутствует имущественный интерес.

Объекты страхования:

1. Имущество.

2. Иные имущественные интересы: риск убытков от предпринимательской деятельности; риск ответственности за причинение вреда; риск ответственности за нарушение договора и др.

3. Имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем.

4. Иные объекты, при отсутствии противоправных интересов.

Впервые в ГК указываются интересы, страхование которых не допускается (ст. 818):

- страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;

- расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.

Основные понятия института страхования:

Страховщик – юридическое лицо, принимающее на себя обязанность по выплате страховой суммы при наступлении определенного события.

Страхователь – физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в отношения страхования со страховщиком.

Страховой случай – событие, с наступлением которого законодательство или договор связывают выплату страховой суммы или возмещения. Перечень страховых случаев при обязательном страховании определяется законодательством, а при добровольном – договором.

Страховой риск – вероятное наступление страхового случая. Выражает объем возможной ответственности страховщика по тому или иному виду страхования.

Страховая стоимость – действительная стоимость имущества или предпринимательского риска. Такой стоимостью считается: для имущества – его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования; для предпринимательского риска – убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь понес бы при наступлении страхового случая.

Страховая сумма – сумма денежных средств, в пределах которой страховщик обязан произвести выплату при наступлении страхового случая.

Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемых в счет возмещения ущерба при наступлении страхового случая по договору имущественного страхования.

Страховое обеспечение – сумма денежных средств, выплачиваемых единовременно или периодически в пределах обусловленной договором страховой суммы по договору личного страхования.

Страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику.

Страховой интерес – заинтересованность в судьбе объектов, в силу которой они могут быть застрахованы. Такая заинтересованность строится на предположении о возможных убытках или иных неблагоприятных последствиях, которые страхователь может понести вследствие воздействия на объект страхования.

В юридической литературе понятие страхового интереса не нашло четкого обоснования. Часто под страховым интересом понимают убытки, которые страхователь может понести при наступлении страхового случая. Можно предположить, что более правильно считать страховым интересом именно заинтересованность или интерес, сами же убытки (возможность их наступления) вызывают интерес к страхованию и поэтому могут рассматриваться в данном контексте как причина, а не следствие. С другой стороны, обязательство по страхованию носит безусловный характер, отсутствие страхового случая не означает недействительности страхового обязательства, следовательно, для его действительности и наличия страхового интереса не требуется наступления убытков.

Страховой тариф – ставка, определяющая страховой взнос с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

Сострахование – страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками.

Перестрахование – страхование части страхового риска, принятого на себя страховщиком по договору страхования у другого страховщика (страховщиков) по договору перестрахования.

Понятие, элементы и содержание договора страхования

По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору имущественным интересам в пределах определенной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию) (п. 1 ст. 819 ГК).

Договор страхования двусторонний и возмездный. Исходя из определения договора страхования, этот договор позиционируется как консенсуальный. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 847 ГК договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии (страхового взноса). Таким образом, договор страхования может быть как реальным, так и консенсуальным.

В соответствии с п. 2 ст. 847 ГК страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования. Следует отличать указанный момент, с которого у всех сторон договора возникают взаимные права и обязанности, от «страхования, обусловленного договором страхования». Под этой формулировкой имеется ввиду так называемое, страховое покрытие. Понятие более широкое, чем договор страхования. Оно заключается в принятии страховщиком обязанности возмещать убытки по страховым случаям, происшедшим в обусловленный договором отрезок времени, причем не обязательно после вступления договора в силу.

Сторонами договора страхования являются страховщик и страхователь. В качестве страхователя могут выступать физические или юридические лица, имеющие страховой интерес. Отдельным образом выделяется застрахованное лицо, которым может быть сам страхователь или иное лицо, в интересах которого заключается договор. Правила ст. 845 ГК допускают замену застрахованного лица, когда по договору страхования ответственности за причинение вреда застрахована ответственность лица, иного, чем страхователь. Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть заменено другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.

В страховых правоотношениях может выступать выгодоприобретатель – лицо, управомоченное на получение страхового возмещения либо страхового обеспечения. В соответствии с п. 2 ст. 829 ГК страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения либо страхового обеспечения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.

К страховщикам предъявляются следующие требования:

- наличие статуса юридического лица;

- наличие определенной организационно – правовой формы (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью);

- наличие жестко закрепленной специальной правоспособности;

- наличие необходимых активов в денежной форме в соответствии с применяемой методикой соотношения между активами и принятыми страховыми обязательствами (уставный фонд, резервный фонд и резервы);

- регистрация в органе по контролю за страховой деятельностью;

- наличие специального разрешения (лицензии).

В правоотношениях страхования в качестве страховых посредников могут выступать страховые брокеры и агенты. Страховой брокер – это коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого из них.

Деятельность страховых агентов осуществляется на основании специального законодательства и по своей сути – представительство интересов страховщика.

Предметдоговора страхования. В юридической литературе этот вопрос остается малоисследованным. Например, предлагается считать предметом договора страхования, вносимые страхователем, платежи, а также суммы, выплачиваемые страховщиком при наступлении страхового случая. Вопрос о предмете договора страхования должен решаться с учетом направленности страхового обязательства. Можно утверждать, что страхователя интересует способность страховщика обеспечить интересы страхователя относительно объекта страхования на компенсационной основе. Следовательно, правильнее всего считать, что предметом договора страхования являются услуги по страхованию.

Форма договора страхования. Длительное время форме договора страхования законодательством не уделялось должного внимания. Законодательство о страховании конца XIX в. не содержало специальных требований к форме договора страхования. Сделка могла быть заключена в «словесной форме», хотя в действительности страхование чаще всего происходило в письменной форме.

В Гражданском кодексе Белорусской ССР 1964 года отсутствовали правила о форме договора страхования, как и в Гражданском кодексе Республики Беларусь, в редакции Закона от 3 марта 1994 г., что создавало многочисленные проблемы для правоприменительной практики.

В действующем ГК правила о форме договора страхования содержатся в ст. 830 «Форма договора страхования».

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Иное может быть установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования (ст. 859 ГК).

Договор страхования может быть заключен посредством составления одного документа по правилам п. 2 ст. 404 ГК или посредством вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата и т. п.), подписанного ими.

К договору добровольного страхования должны прилагаться правила соответствующего вида страхования, утвержденные страховщиком либо объединением страховщиков и согласованные с органом, осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью. Приложение к договору добровольного страхования правил страхования должно удостоверяться записью в этом договоре.

Страховщик при заключении договора страхования вправе применять формы страховых полисов (свидетельств, сертификатов), разработанные им и согласованные с органом, осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью, если иное не установлено законодательными актами.

При необходимости систематического страхования разных партий однородного имущества на сходных условиях и в течение определенного срока страхование может осуществляться по системе генерального полиса, на основании одного договора страхования. Такое возможно при наличии соглашения страхователя и страховщика. Общие условия страхования по генеральному полису определяются ст. 831 ГК.

Заключениедоговора страхования. В силу правила, содержащегося в п. 1 ст. 834 ГК при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в договоре страхования или страховом полисе (свидетельстве, сертификате) на основании письменного или устного заявления страхователя.

Заключение договора страхования при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы страховщика, не позволяет впоследствии страховщику требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.

В тех случаях, когда после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 834 ГК, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 180 ГК.

Если обстоятельства, о которых умолчал страхователь уже отпали, требования страховщика о признании договора страхования недействительным не подлежит удовлетворению.

Статья 835 ГК закрепляет право страховщика на оценку страхового риска посредством: а) осмотра страхуемого имущества при заключении договора страхования имущества, назначения экспертизы достоверности стоимости такого имущества; б) обследования страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья при заключении договора личного страхования. Вместе с тем, оценка страхового риска страховщиком на основании статьи 835 ГК необязательна для страхователя, который вправе доказывать иное.

При заключении договора страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение по условиям договора, которые в силу правил ст. 832 ГК признаются существенными. При заключении договора имущественного страхования или страхования ответственности это условия: об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сумме страхового взноса и сроках его уплаты; о сроке действия договора. При заключении договора личного страхования это условия: о застрахованном лице; о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сумме страхового взноса и сроках его уплаты; о сроке действия договора.

. При заключении договора страхования между страхователем и страховщиком, если страхователем выступает гражданин, кроме существенных условий, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст. 832 ГК, должно быть достигнуто соглашение:

- об основаниях расторжения договора ранее установленного срока;

- о порядке возврата страхователю страхового взноса (страховой премии) в случае неисполнения обязательства или расторжения договора ранее установленного срока;

- об ответственности за неисполнение обязательства.

Условия, на которых заключается договор добровольного страхования, определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков и согласованных с органом, осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью.

Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не включенные в текст договора страхования или страхового полиса (свидетельства, сертификата), обязательны для страховщика и страхователя или выгодоприобретателя.

Срокдоговора страхования. Определение срока договора страхования, как правило, зависит от формы страхования. При добровольном страховании срок определяется соглашением сторон с учетом положений, содержащихся в правилах страхования, и может исчисляться определенным временем или наступлением определенных обстоятельств. При обязательном страховании в большинстве случаев срок определяется императивными нормами нормативных правовых актов.

Пункт 1 статьи 848 ГК устанавливает случаи досрочного прекращения договора страхования. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и страхование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: а) утрата(гибель) застрахованного имущества по причинам, иным, чем наступление страхового случая; б) прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или иной риск, связанный с этой деятельностью. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 848 ГК.

При досрочном прекращении договора страхования по этим обстоятельствам, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Содержание договора страхования. Основной обязанностью страхователя является уплата страхового взноса (страховой премии). Порядок и сроки уплаты страхового взноса устанавливаются договором страхования. Согласно п. 2 ст. 844 ГК при определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору страхования, стороны могут применять разработанные страховщиком и согласованные с органом государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы, определяющие страховой взнос с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска, если законодательством не установлено иное.

Договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового взноса частями. В таком случае в договоре могут определяться последствия неуплаты очередного страхового взноса в установленный срок. В соответствии с п. 4 ст. 844 ГК страховщик вправе, при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения или страхового обеспечения, зачесть суммупросроченной части страхового взноса (страховой премии)если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено.

Согласно ст. 851 ГК по договору имущественного страхования страхователь обязан уведомить страховщика о наступлении страхового случая. Такое уведомление должно быть сделано незамедлительно после того, как страхователю стало известно о наступлении страхового случая. Договором может быть установлен срок и способ уведомления о наступлении страхового случая. Тогда уведомление должно быть сделано в установленный договором срок и определенным им способом. Эта же обязанность лежит и на выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если только он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.

Неисполнение обязанности по уведомлению страховщика о наступлении страхового случая дает право страховщику отказать в выплате страхового возмещения, если только не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

Правила ст. 851 ГК об уведомлении страховщика о наступлении страхового случая и о последствиях неисполнения обязанности по уведомлению, соответственно применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором личного страхования срок уведомления страховщика не может быть менее тридцати дней.

Наступление страхового случая налагает на страхователя обязанность принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. При этом, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если только они сообщены страхователю.

По договору имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора (п. 1 ст. 849 ГК). Такая обязанность страхователя (выгодоприобретателя) наступает лишь при наличии двух условий: а) изменения в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора должны быть существенными, значительными; б) изменения в обстоятельствах могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Во всяком случае, значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования или страховом полисе (свидетельстве, сертификате) и в переданных страхователю правилах страхования (ч. 2 п. 1 ст. 849ГК). В свою очередь, страховщик, уведомленный о таких обстоятельствах вправе потребовать изменений условий договора страхования или уплаты дополнительных страховых взносов соразмерно увеличению риска.

Возражение страхователя (выгодоприобретателя) против изменений условий договора страхования или доплаты страховой премии дает страховщику право требовать расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 29 ГК. Неисполнение страхователем (выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной п. 1 ст. 849 ГК позволяет страховщику требовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 423 ГК). Вместе с тем, страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

При личном страховании последствия изменения страхового риска в период действия договора страхования, указанные в п.п. 2 и 3 ст. 849 ГК, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре (п. 5 ст. 849 ГК).

Основная обязанность страховщика – выплатить страховые суммы. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или страховое обеспечение по договору личного страхования, определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 837 ГК. В договоре личного страхования и в договоре страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению.

Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Если страхование производится по системе первого риска, то страховое возмещение выплачивается в размере полной стоимости погибшего имущества или причиненных убытков от предпринимательской деятельности, но не более страховой суммы (ст. 839 ГК). Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. При этом уплаченная излишне часть страховой премии возврату не подлежит (п. 1 ст. 841 ГК).

Страховая сумма определенным образом коррелирует со страховым взносом (страховой премией) и страховой стоимостью. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховые взносы вносится в рассрочку. В таком случае, если к моменту установления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 841 ГК, они внесены не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхователя страховой премии (п. 3 ст. 841 ГК).

Правила, предусмотренные п.п. 1 – 3 ст. 841 ГК применяются и в том случае, если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков.

В ходе осуществления своей деятельности страховщик получает сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, их имущественном положении. Такие сведения страховщик не вправе разглашать, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. За нарушение тайны сведений о страховании (ст. 836 ГК) страховщик несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 140 или ст. 151 ГК.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения в случаях, предусмотренных ст.ст. 853, 854 ГК:

1. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Исключение составляют случаи, предусмотренные п.п. 2, 3 ст. 853 ГК, при наличии которых страховщик не освобождается от выплат, а именно: а) по договору страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, если вред причинен по вине ответственного за него лица; б) по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет.

2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения.

3. Военных действий.

4. Гражданской войны.

В последних трех случаях страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения, если законодательством или договором страхования не предусмотрено иное.

Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов (п. 2 ст. 854 ГК).

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

Институт представительства достаточно давно известен отечественному праву. По Своду законов гражданских 1900 г. представительство было опосредовано такой гражданско-правовой формой, как договор доверенности или поручение (Ст. 2291 – 2293). По этому договору одно лицо обязывается быть представителем другого по какому-либо гражданскому действию.

Потребность в представительстве возникает в тех случаях, когда граждане или юридические лица по каким-либо причинам не могут самостоятельно совершить действия, влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Такие действия в их интересах могут совершать другие лица, но при этом права и обязанности возникают непосредственно у лица, интересы которого представляют.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 861 ГК).

Договор поручения консенсуальный, двусторонний. Может быть возмездным и безвозмездным. Доверитель обязан уплатить вознаграждение поверенному, если это предусмотрено законодательством или договором поручения (п. 1 ст. 862 ГК). Если хотя бы одна из сторон договора поручения совершает его в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если только договором не предусмотрено иное.

Источники правового регулирования. Поручение регулируется правилами гл. 49 ГК. К отношениям поручения применяются также правила гл. 10 «Представительство. Доверенность». В тех случаях, когда поверенный действует в качестве коммерческого представителя,применяются также правила ст. 185 ГК «Коммерческое представительство», а особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законодательством.




Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав