Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Понятие и значение римского права в современной правовой культуре. Источники римского права.

Читайте также:
  1. CИСТЕМА ПРАВА
  2. Cоборное уложение 1649 год. О государственном устройстве России. Оформление крепостного права
  3. Cубъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношений.
  4. Cудебник 1550 г. Общая характеристика, система и источники
  5. D)& предупреждение, штраф, конфискация предмета, явившегося орудием совершения правонарушения, лишение специального права, административный арест
  6. I. Общее положение современной системы международных отношений.
  7. I. ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ.
  8. I. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя
  9. I. Понятие социального института.
  10. I. Понятие, структура и функции религии. Социологические теории религии.

ОТВЕТЫ к экзамену по дисциплине «Римское право» для студентов

Понятие и значение римского права в современной правовой культуре. Источники римского права.

Понятие. В Риме еще в древние времена различались две отрасли права – публичное и частное право. Под Публичным правом следует понимать те нормы, которые непосредственно охраняют интересы государства и определяют правовое положение государства и его органов. Сюда относятся: строй государственных органов, компетенция учреждений и должностных лиц, акты, выражающие властвование государства. Ульпиан указывает, что в состав публичного права входят «святыни, жрецы магистраты». В ряде случаев «публичное право» понималось римскими юристами и в смысле вообще норм, имеющих обязательную силу и не могущих быть измененными путем соглашений частных лиц. Частное же право – это нормы права, защищающие интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми. В область частного права входят семейные отношения, собственность, наследование, обязательства и т. п. Частное право противопоставляется публичному праву и является областью, в которую непосредственное вмешательство государства является ограниченным. Оно предоставляет известный простор автономии отдельных лиц, т. е. глав семейств, товаропроизводителей, выступающих на рынке, и подобных им частных собственников, представителей класса рабовладельцев: человек волен защищать или не защищать свою собственность, волен предъявить иск или не предъявлять иск; содержание договора определяется соглашением сторон, - договор защищается органами государства лишь в случае предъявления иска лицом, потерпевшим от неисполнения договора. Права предоставлялись лишь свободным людям, и одной из основных задач римского частного права являлось закрепление за рабовладельцами неограниченной возможности эксплуатировать рабов. Но не все и свободные люди являлись, в особенности в древнейший период Рима, субъектами частного права. Первоначально полноправными людьми признавались лишь римские граждане. Все, не входившие в римскую общину, рассматривались в принципе как бесправные. Они считались «врагами», которые не пользовались никакой защитой, которые могли быть уничтожены или обращены в рабство. Такое положение характерно для замкнутого хозяйства древней общины. Лишь развитие производства и обмена, расширение торговли с соседними государствами влекло за собой, и при том весьма постепенно, расширение круга лиц, являвшихся субъектами частного права в римском государстве. Значение. Римское частное право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности. Оно представляет собой одно из важнейших исторических явлений права. В силу исторических судеб римского права, сделавших его одним из факторов развития гражданского права, римское право должно быть знакомо каждому образованному юристу. Источники: Институции Гая дают такое перечисление отдельных видов источников права: Законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты магистратов, ответы юристов и обычное право. Обычное право это устная форма выражения, так называемых «норм» права, т. е. когда не было ни определенного закона, ни определенного права. Существовали только обычаи и религиозные предписания. Сюда относились нормы, укрепившие полноту отцовской власти, регулировавшие отношения между супругами, порядки опеки и наследования. Закон 12 таблиц – это свод обычаев и свод законов цивильного права. Закон: В древнем Риме законом являлось решение комиций – народного собрания (по куриям, центуриям, трибам). Для полной силы закона требовалось содействие трех органов римского государства. Такими являлись: 1) Магистрат, имевший право созывать народное собрание (консул, диктатор, претор), он должен был сначала выработать письменный проект закона; 2) Народ мог принять или отвергнуть проект целиком, но не обсуждал его; 3) Закон нуждался в ратификации, если его приняли или одобрении со стороны сената. Виды законов по их санкции: Формулировка принятых законов распадалась на три части: а) надпись, указывавшая имена инициаторов закона, вид народного собрания и обстоятельства, вызвавшие издание закона; б) содержание самого закона; в) Санкция-она содержала гарантии соблюдения закона. Первыми считались законы, воспрещавшие какой-либо юридический акт и объявлявшие его ничтожным, вторая категория боролась с нежелательными актами угрозой невыгодных последствий, не объявляя ничтожными самих актов. Третья категория законов содержала только воспрещение актов, без угрозы невыгодными последствиями. Эдикты магистратов. Это эдикт, который издавал магистрат, в котором объявлял программу своей деятельности, обязательную для него на время его службы. Особенно большое значение получили эдикты преторов (содержавшие указания, при каких обстоятельствах будет даваться судебная защита). Сенатусконсульты: Постановления сената в начале принципата превратились в законодательные акты. (c I до сер. III в.) сенатусконсульты являлись основной формой законодательства. Сенаторские законы назывались так же, как и законы в юридическом обиходе, по имени или прозванию тех лиц, кто их предложил. Сенат не имел законодательной инициативы. Императорские конституции: В эпоху принципата издавались конституции в четырех основных формах: а) эдикты – общие распоряжения (по названию продолжавшие практику республиканских магистратов, но существенно отличавшиеся от эдиктов магистратов, поскольку императорские эдикты содержали не программу деятельности, а постановления, обязательные для всех должностных лиц и населения); б) декреты – решения по судебным делам; в) рескрипты – отвты на поступавшие к императорам вопросы; г) мандаты – инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам.




Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 114 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав